Первоочередные наследники после смерти мужа. Кто является наследниками первой очереди после смерти одного из супругов

Практика оформления завещаний в России распространена далеко не так широко, как в других развитых странах. В большинстве случаев наследование происходит по закону – . Порядок наследования по закону регламентирован статьями 1142-1145, а также статьей 1148 Гражданского кодекса РФ – они устанавливают очередь по принципу родственной связи. Так, наследники первой очереди – это ближайшие родственники умершего (умершей), которым принадлежит преимущественное право вступить в наследство . И лишь в том случае, если таких родственников нет или если они отказываются от права наследования, приходит черед родственникам второй очереди, затем — третьей и так далее.

В данной статье мы рассмотрим, кто является наследником первой очереди? Кому принадлежит первоочередное право на имущество после смерти мужа или жены, отца или матери.

Наследники по закону первой очереди

Итак, в первую очередь к наследованию призываются:

Супруги

К первой очереди относятся муж или жена, которые пребывали в зарегистрированном браке с умершим (умершей). Так называемые «гражданские» муж или жена – сожители или иждивенцы — за исключением случаев, предусмотренных законом (об этом будет сказано ниже).

Однако говоря о наследовании после смерти супруга, надо иметь в виду, что разделу между родственниками подлежит далеко не все. Дело в том, что всё, что было приобретено во время пребывания в браке, является совместным супружеским имуществом и принадлежит мужу и жене на равных правах. Поэтому, прежде чем приступать к процедуре наследования, необходимо выделить из совместной собственности супругов – , и лишь потом распределять между наследниками - вторую половину, долю умершего. Не является совместным имуществом, а стало быть, не подлежит выделению супружеской половины, имущество, которое было получено в собственность еще до вступления в брак, а также унаследовано или получено как подарок в браке.

Родители

Отец и мать умершего – наследники первой очереди. Причем не имеет никакого значения, проживают отец и мать вместе или находятся в разводе. К родителям приравниваются усыновители – они имеют такие же права, как и родные родители, если усыновление не было отменено в судебном порядке. Но опекуны и попечители, а также приемные родители – не являются наследниками (см. « «).

Не имеют права наследования также отец и мать, которые были лишены родительских прав в судебном порядке на законных основаниях (по отношению к наследодателю).

Дети

Наравне с родителями, первоочередными наследниками являются и дети. Даже, если наследодатель был лишен родительских прав, он утрачивает право на наследство после смерти ребенка, но ребенок – не теряет право на наследство после его смерти. Это связано с тем, что отец или мать, лишенный родительских прав, теряет все права, связанные с родительством, но не освобождается от родительских обязанностей.

Биологические дети имеют равные наследственные права с усыновленными или удочеренными детьми . Но если наследодатель пребывал в браке с супругом, у которого есть дети, неродные наследодателю, им не усыновленные и не удочеренные, они не наследуют после его смерти. Согласно законодательству, пасынки и падчерицы являются наследниками седьмой очереди, и могут заявлять права на имущество отчима или мачехи только в том случае, если нет ни одного из представителей предыдущих шести очередей.

Иногда в процессе вступления в наследство требуется . В данном случае в судебном порядке может быть произведена посмертная генетическая экспертиза.

Надо сказать также о детях, которые родились после смерти наследодателя – они также имеют право наследования.

Кто является прямым наследником?

После смерти мужа

Согласно положениям ГК РФ, первыми претендентами на собственность умершего мужа являются такие родственники:

  • Жена;
  • Дети;
  • Отец и мать мужа (свекор и свекровь).

Раздел наследственной массы между претендентами может быть осуществлен только после того, как совместное супружеское имущество, нажитое за период брака мужем и женой, будет поделено на две равные части, одна из которых принадлежит жене, а вторая – подлежит распределению между родственниками.

Если из перечисленных лиц окажется только один претендент – он получает все наследственное имущество. Если никого из указанных лиц нет, если все они отказались вступать в наследство – право переходит к представителям второй или последующих очередей.

После смерти жены

Аналогично обстоят дела с наследованием после смерти жены. Прежде, чем приступать к разделу наследственной массы, необходимо произвести выдел доли мужа из совместно нажитого супружеского имущества. Половина принадлежит мужу, вторая половина, которая принадлежала жене – подлежит разделу на равные части между следующими лицами …

  • Дети;
  • Отец и мать (тесть и теща).

После смерти матери

Первыми прямыми претендентами после смерти матери закон называет:

  • Отец (законный муж матери);
  • Дети;
  • Родители матери (бабушка и дедушка).

Право наследования отец имеет только в том случае, если пребывал в зарегистрированном браке с матерью , чему необходимо документальное подтверждение. Аналогично – дети, родители – должны предъявить документальное .

Если мать пребывала в законном браке, разделу квартиры, дачи, земли, транспорта и прочей собственности должно предшествовать выделение доли отца из совместного супружеского имущества. Половина всего, что было нажито в браке, принадлежит отцу, и только вторая половина может быть поровну поделена между родственниками.

Бабушка и дедушка имеют право наследования после матери только в том случае, если не были лишены родительских прав по отношению к ней.

Вместо детей – по праву представления , если дети умерли раньше матери или одновременно с ней.

После смерти отца

В случае смерти отца, который не оставил завещания, претендовать на наследство будут такие законные наследники:

  • Мать (законная жена отца);
  • Дети;
  • Родители отца (бабушка и дедушка).

Прежде, чем распределять имущество умершего отца, нужно сперва выделить долю матери из совместной супружеской собственности, нажитой за время брака. Доля матери принадлежит ей и не подлежит разделу, доля отца представляет собой наследственную массу и подлежит разделу между представителями первой очереди. Доли наследников – равны.

Если ни одного из представителей первой очереди не будет, если все они , оно перейдет к представителям второй очереди. Если не обнаружится ни одного законного претендента из восьми очередей, имущество перейдет в собственность государства — и будет считаться выморочным.

Особенности наследования имущества без завещания

Наравне с ближайшими родственниками, претендовать на наследство по закону могут и другие лица.

Речь идет об иждивенцах – нетрудоспособных лицах, которые не имели источников дохода и пребывали на иждивении умершего (умершей) на протяжении года до смерти. Они претендуют на наследственное имущество одновременно с первоочередными наследниками, но их доли равны половине доли. Чтобы заявить о правах, иждивенцам потребуется представить нотариусу доказательства пребывания на иждивении – свидетельские показания или документы (выписки, расписки, чеки, квитанции).

Преимущественное право на предметы быта – мебели, бытовой техники, посуды – имеют те наследники, которые проживали с умершим (умершей) и пользовались этим имуществом с ним наравне.

Если доля одного из наследников больше других (в связи с невозможностью поделить поровну неделимое имущество разной стоимости), он должен возместить остальным равноправным претендентам разницу в стоимости.

Основные моменты:

  • Первоочередные наследники - это лица, которые вступают в наследство умершего в первую очередь.
  • Закон определяет сюда второго супруга (вдову или вдовца), родителей (мать и отца), а также детей (родных или усыновленных/удочеренных).
  • Вдова умершего имеет право на супружескую долю, т.е. ее часть не делится между остальными наследниками - такая доля отходит законному супругу.
  • Первая очередь наследников может включать иждивенцев, даже если они не родственники умершего (например, сожительница, которую содержал наследодатель ввиду нетрудоспособности).
  • Доли в наследстве делятся поровну, но вдова/вдовец получит чуть больше - за счет выделения супружеской доли.

ГК РФ).

По общему правилу к общему имуществу супругов относятся:

  • доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, а также пенсии, пособия и другие денежные выплаты, которые получены супругами и не имеют специального целевого назначения, например суммы материальной помощи;
  • движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и в другие коммерческие организации, которые приобретены за счет общих доходов супругов;
  • любое другое имущество, которое супруги нажили в период брака. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оно приобретено, на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

При этом имущество, полученное одним из супругов во время брака по наследству или в качестве дара, а также вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши, не являются совместно нажитым имуществом (ст. 36 СК РФ).

Переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества, которое нажито во время брака с наследодателем. Доля умершего супруга в таком имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам (ст. 1150 ГК РФ). По общему правилу при определении долей в общем имуществе супругов их доли признаются равными.

Например, если у супругов есть квартира в совместной собственности, в наследственную массу включается только доля, составляющая 1/2 квартиры умершего супруга. Оставшаяся 1/2 доли в праве собственности на квартиру сохраняется за пережившим супругом. При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. Тогда все это имущество войдет в состав наследства (п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Для принятия в наследство совместно нажитого имущества после смерти одного из супругов рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Выясните, составлялось ли завещание

При наличии завещания, удостоверенного нотариусом или другим уполномоченным лицом, доля в совместном имуществе супругов распределяется в соответствии с распоряжением наследодателя (ст. ст. 1118 — ГК РФ).

Исключением из принципа свободы завещания является правило об обязательной доле в наследстве. В соответствии с ним завещатель не может лишить права на наследование своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга и родителей, а также своих нетрудоспособных иждивенцев, то есть всех лиц, находящихся на содержании наследодателя. Независимо от содержания завещания они вправе получить не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию (ст. 1149 ГК РФ).

Шаг 2. Учтите особенности наследования по закону (если завещание не составлялось)

Если умерший супруг не составил завещание, наследование осуществляется по закону.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности (ст. 1141 ГК РФ). Лица, указанные в одной очереди, наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления. При отсутствии наследников одной очереди к наследованию призываются наследники следующей очереди. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя, которые чаще всего наследуют имущество (ст. 1142 ГК РФ).

Если между наследниками нет спора, отсутствуют решение суда и брачный договор, в наследственную массу включается половина всего совместно нажитого супругами имущества (ст. 39 СК РФ). Далее эта половина наследуется пережившим супругом единолично или пережившим супругом и другими наследниками первой очереди. В этом случае наследство распределяется между ними в равных долях.

Когда кто-то из наследников по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, доля переходит к потомкам и делится поровну (п. 1 ст. 1146 ГК РФ). Например, после смерти матери и сына дети сына получат по 1/2 доли наследственной массы.

Шаг 3. Примите наследство

Для принятия наследства необходимо подать нотариусу по последнему месту жительства наследодателя заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК РФ). Вид заявления наследник выбирает по своему усмотрению. Обычно в заявлении о принятии наследства пишется просьба выдать свидетельство о праве на наследство. В таком случае не потребуется представления отдельного заявления о выдаче свидетельства. Если вы подаете заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследство считается принятым вами даже при отсутствии отдельного заявления о принятии наследства (п. 1 разд. IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол N 02/07; п. п. 18 — Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Правлением ФНП 28.02.2006).

Уточнить контактные данные нотариуса нотариального округа, в котором был зарегистрирован умерший, можно в нотариальной палате соответствующего территориального образования (ст. 123.16-3 ГК РФ).

По общему правилу принять наследство можно в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ; п. 42 Методических рекомендаций от 28.02.2006). Временем открытия наследства является момент смерти гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти.

Если этот срок пропущен, возможны иные варианты приобретения наследства: восстановление пропущенного срока или признание права на наследственное имущество в судебном порядке, а также признание наследника вступившим в наследство всеми иными наследниками путем подачи соответствующего заявления нотариусу (ст. 1155 ГК РФ; п. п. 43 , Методических рекомендаций от 28.02.2006).

Шаг 4. Подготовьте необходимые документы и представьте их нотариусу

Это нужно для того, чтобы нотариус мог выдать свидетельство о праве на наследство. Так, для совершения нотариального действия потребуются следующие документы и сведения, подтверждающие (ст. ст. 72 , Основ законодательства РФ о нотариате; п. 14 разд. IX Методических рекомендаций от 27 — 28.02.2007):

  • факт, момент и место смерти наследодателя (например, свидетельство о смерти, выданное органами ЗАГС);
  • основания для призвания к наследованию: завещание (при наследовании по завещанию) или, например, свидетельство о заключении брака (при наследовании по закону);
  • принадлежность наследодателю имущества на праве собственности (например, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН, до 01.01.2017 — ЕГРП)). Следует учитывать, что сведения из ЕГРН, содержащие, в частности, данные о правах наследодателя на наследственное имущество, нотариус запрашивает самостоятельно в течение трех рабочих дней со дня вашего обращения. При этом нотариус не вправе от вас требовать представления таких сведений (ст. 47.1 Основ законодательства РФ о нотариате; ч. 14 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ);
  • стоимость имущества, которая может подтверждаться независимой оценкой соответствующих организаций. Однако это не означает, что нотариус вправе требовать с наследников документы, выданные такими организациями. Например, стоимость квартиры может быть подтверждена документами, выданными БТИ, в которых будет указана ее инвентаризационная стоимость.

Кроме того, за выдачу свидетельства о праве на наследство необходимо уплатить госпошлину (или нотариальный тариф — при обращении к частному нотариусу), размер которой зависит от доли в праве собственности на квартиру (пп. 22 п. 1 ст. 333.24 , пп. 3 п. 1 ст. 333.25 НК РФ; ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

Справка. Размер госпошлины

Размер госпошлины (нотариального тарифа) за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство:

— родным и усыновленным детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб.;

— другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 руб.

От уплаты госпошлины освобождаются, в частности, наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица при наследовании квартиры, если они проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этой квартире после его смерти (пп. 22 п. 1 ст. 333.24 , п. 5 ст. 333.38 НК РФ).

Нотариус вправе потребовать другие документы, так как исчерпывающего перечня необходимых документов не существует.

Шаг 5. Получите свидетельство о праве на наследство

Получить свидетельство о праве на наследство можно по истечении шести месяцев с момента смерти наследодателя. Нотариус выдает его, если вы представили все необходимые документы.

Он может выдать свидетельство до истечения указанного срока, если нет сомнений по поводу количества лиц, обратившихся за свидетельством о праве на наследство, и других возможных наследников (ст. 1163 ГК РФ).

Приведенный порядок оформления наследственных прав на долю в общем имуществе супругов одинаков для всех видов имущества — от недвижимости до денежных вкладов. Однако для оформления в наследство некоторых видов имущества, например долей в уставном капитале организаций, нужно следовать правилам, учитывающим специфику конкретного вида имущества (Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» (утв. на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 — 29.05.2010)).

Семейного кодекса РФ (СК РФ) в качестве основания для прекращения брака устанавливает смерть гражданина либо объявление его умершим в установленном порядке. В этом случае не требуется дополнительного оформления развода, достаточно иметь на руках необходимые документы и обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче свидетельства о смерти супруга .

Нужен ли развод в случае смерти супруга

Довольно часто среди обывателей можно услышать мнение о необходимости дополнительного оформления развода, когда второй супруг умер. Семейное законодательство не дает достаточно четкого ответа на него, поэтому попытаемся разобраться в нем.

Момент смерти супруга

Как правило, прекращение брака в связи со смертью одного из супругов определяется моментом его смерти . Определение данного факта осуществляется Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Постановления Правительства № 950 от 20.09.2012 г. «Об утверждении правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека ».

В частности, ст. 66 Закона № 323 под ним понимает момент смерти мозга (т.е. прекращение всех его функций при работе иных органов) или биологическую смерть (говоря иными словами, необратимую гибель человека).

Констатация данного факта осуществляется медицинским работником , в результате чего им же выдается медицинское свидетельство о смерти данного лица, которое будет необходимо для последующего оформления документов.

Чем подтверждается прекращение брака в случае смерти супруга

Учитывая то, что не требуется дополнительной процедуры для прекращения брака в связи со смертью одним из супругов, важно отметить, что второму супругу все равно необходимо явиться в орган ЗАГС для получения свидетельства о его смерти, и как следствие этого, прекращение заключенного брака . Оформление свидетельства о смерти регламентировано ст. 47 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), гл. 8 Федерального закона № 143-ФЗ от 15.11.1997 г. «Об актах гражданского состояния ». Здесь необходимо выделить следующие моменты:

  1. Основанием для регистрации факта смерти является только документ, выданный медицинской организацией - медицинское свидетельство (помимо решения суда об установлении данного факта). Оно имеет утвержденную форму № 106/У-08 (Приказ Минздравсоцразвития РФ № 782н от 26.12.2008 г. «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти »). Порядок выдачи этого документа подробно определен в Письме Минздравсоцразвития РФ от 19.01.2009 г. № 14-6/10/2-178 «О порядке выдачи и заполнении свидетельств о рождении и смерти». Данное указано в ст. 64 Закона.
  2. В соответствии со ст. 65 Закона место регистрации смерти второго супруга может определяться исходя из последнего места его жительства или пережившего его супруга, обнаружения тела, наступления смерти, нахождения медицинской организации.
  3. Заявление может быть подано как в устной, так и письменной форме определенной группой лиц в течение трех дней с момента наступления смерти или обнаружения тела умершего.

Ст. 66 Закона среди данных субъектов выделяет пережившего супруга, иных членов семьи, а так же, в определенных случаях, это может быть медицинская организация, учреждение социальной защиты населения, учреждение, исполняющее наказание, командир воинской части, орган дознания.

Важно отметить, что помимо вышеназванных документов, при обращении в регистрирующий орган заявителю необходимо представить паспорт умершего (если он имеется в наличии). После этого, регистратор вносит соответствующую запись в акт о смерти (требование Приказа Минюста РФ № 47 от 28.03.2014 г .) и выдает соответствующее свидетельство.

Данное свидетельство также является типизированным (Приказ Минюста России № 142 от 25.06.2014 г. «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния »), при этом в нем в обязательном порядке должны быть отражены сведения:

  • об умершем лице (ФИО, дата и место рождения, смерти, гражданство);
  • дата, место составления и № записи акта;
  • дата выдачи.

Согласно ст. 10 Закона за совершение любых регистрационных действий в органах ЗАГС предусматривается уплата госпошлины в соответствии с требованиями гл. 25.3 Налогового кодекса РФ (НК РФ). Ее размеры установлены ст. 333.26 НК РФ. При этом действующим законодательством РФ, в частности в ст. 333.39 НК РФ, установлено, что при осуществлении регистрации смерти (в том числе за выдачу соответствующих свидетельств) физические лица освобождены от уплаты данной госпошлины.

Прекращение брака при признании супруга умершим

Процесс прекращения брака с лицом, который был объявлен умершим в установленном порядке, практически ничем не отличается от ранее рассмотренной ситуации, за некоторыми исключениями :

  1. Согласно ст. 45 ГК РФ умершим гражданин признается только в том случае, когда в месте его жительства отсутствуют какие-либо сведения о его пребывании в течение пяти лет (в исключительных случаях срок сокращается до двух лет или шести месяцев).
  2. Объявление лица умершим осуществляется только в судебном порядке в соответствии с требованиями гл. 30 Гражданского процессуального кодекса РФ.
  3. Днем смерти в данном случае является день вступления в законную силу решения суда (либо в нем может быть указана предполагаемая дата гибели человека).
  4. Основанием для внесения запись в акт о смерти и выдачи свидетельства органами ЗАГС осуществляется в соответствии с указанным решением суда.

Вопросы наших читателей и ответы консультанта

Какой размер госпошлиины мне нужно будет заплатить, чтобы оформить развод с объявленным по решению суда умершим супругом?

Оформление развода, точно также, как и уплата госпошлины в Вашем случае не требуется. Вам необходимо просто оформить свидетельство о его смерти на основании вынесенного решения.

Мой муж умер в больнице, в обязательном ли порядке я должна обращаться в орган ЗАГС?

В силу того, что Ваш супруг пребывал в больничном учреждении, где и скончался, то обязанность по передаче соответствующей информации в орган ЗАГС возложена и на это учреждение, однако, обратиться в регистрирующий орган Вам придется все равно для получения свидетельства о смерти.

Когда умирает близкий родственник, на которого оформлена доля в приватизированной квартире, потенциальные наследники, проживающие вместе с ним, рассчитывают стать обладателями данной жилой площади. Так как наследуемое жилье находится в собственности нескольких лиц, процедура перерегистрации доли имеет свои особенности.

Как наследуется доля в приватизированной квартире?

Процесс наследования приватизированной недвижимости регламентируется гражданским законодательством и имеет определенные нюансы. По закону участниками приватизации могут стать лица, постоянно проживающие в жилом помещении на основании договора социального найма. После смерти одного из собственников правопреемники могут претендовать на его часть приватизированных квадратных метров.

Если владелец квартиры при жизни распорядился своим имуществом и оставил завещание, оформление доли в собственность будет производиться лицами, указанными в последнем волеизъявлении умершего. При отсутствии завещательного распоряжения жилое помещение или его часть, принадлежавшая наследодателю, наследуется по закону в порядке очередности.

Согласно завещанию владельца доли

При составлении завещания владелец доли в приватизированном объекте недвижимости может выбрать в качестве правопреемника любое физическое или юридическое лицо. Наличие родства не является обязательным условием при составлении документа.

Близкие родственники, не упомянутые в распоряжении завещателя, не могут претендовать на приватизированную жилую площадь. Исключение составляют дети младше 18 лет (в том числе родившиеся после смерти завещателя), иждивенцы и нетрудоспособные лица, которые относятся к первой очереди родственного наследования, установленной законодательством. Они вправе требовать половину от доли, причитающейся им по закону, и отстаивать свои интересы в суде.

Если завещатель распределил доли между указанными преемниками, каждый из них оформляет право собственности на часть жилья согласно последней воле владельца. Если четкого распределения долей не было, площадь недвижимого объекта делится на равные части между правопреемниками, упомянутыми в распоряжении.

По закону согласно очередности

Если один из владельцев недвижимости не успел при жизни документально распорядиться своим нажитым имуществом, после его смерти право собственности переходит к законным преемникам (подробнее в статье: ). Действующим законодательством определена очередность, в соответствии с которой потенциальные наследники вступают в свои права. Этот принцип основан на степени родства умершего родственника с правопреемниками.

В ГК РФ первоочередными наследниками признаются такие близкие родственники как родные и усыновленные дети, законные супруги и родители умершего человека. Имущество наследодателя распределяется между ними в равных частях. Остальная родня не участвует в наследовании.

Право наследования к преемникам второй очереди (дедушкам, бабушкам, сестрам, братьям) переходит в случае отсутствия первоочередных наследников, официально оформленного отказа или отстранения от вступления в наследство. По такому же принципу наследственное право переходит к преемникам следующей очереди.

Законом установлено семь степеней родства, представители которых могут претендовать на имущество умершего родственника в порядке очередности. Восьмая очередь наследования позволяет получить имущество усопшего, не имеющего родственников, его нетрудоспособным иждивенцам (рекомендуем прочитать: ).

Как оформить унаследованную долю?

Процесс оформления наследственной доли в приватизированной квартире можно начинать после того, как было открыто наследство (рекомендуем прочитать: ). Он состоит из нескольких этапов:

  1. изучение прав на активы, собственником которых являлся наследодатель;
  2. подача заявления о вступлении в права наследования;
  3. уплата государственной пошлины за оформление документации;
  4. государственная перерегистрация прав на жилье.

Для того, чтобы избежать проблем при оформлении в собственность доли жилого помещения, необходимо проконсультироваться по поводу тонкостей данной процедуры с нотариусом. Если право на наследство есть не у одного преемника, а, например, у троих, нужно будет составить договор о разделе наследуемой доли на три части. Споры между правопреемниками, предметом которых является наследуемое имущество, решаются в судебном порядке.

Куда обращаться и в какой срок?

Правопреемникам владельца недвижимости необходимо обратиться с заявлением о принятии наследства в нотариальную контору не позднее чем через 6 месяцев со дня смерти наследодателя. При обращении в более поздние сроки законному наследнику придется отстаивать свои права в суде.

При наличии завещания документы оформляются по месту открытия наследства. В случае наследования по закону, основным критерием при выборе нотариальной конторы является место жительство наследодателя или расположение жилого помещения, собственником которого он являлся.

Закрытие наследственного дела производится нотариусом через полгода после его открытия. Законным преемникам, изъявившим желание вступить в наследство в шестимесячный срок, выдаются свидетельства на право наследования соответствующих долей.

Для перерегистрации полученной доли в приватизированной квартире новый собственник должен обратиться в Росреестр по месту регистрации жилого помещения с соответствующим заявлением. Процедура регистрации занимает семь рабочих дней, после чего владельцу выдается новое свидетельство собственника.

Какие нужны документы?

При обращении в нотариальную контору правопреемник должен представить специалисту соответствующее заявление и следующий перечень бумаг:

  1. свидетельство о смерти собственника доли в приватизированном жилом помещении;
  2. завещательное распоряжение или документ, подтверждающий наличие родственных связей с покойным;
  3. справку, содержащую информацию о месте постоянной регистрации наследодателя;
  4. внутренний паспорт гражданина РФ;
  5. правоустанавливающую документацию на жилье;
  6. отчет оценочной компании или другую бумагу с информацией об актуальной стоимости помещения.

Для перерегистрации прав собственности на унаследованную часть в приватизированном жилье необходимо заполнить бланк заявления и подать его в отделение Росреестра или ближайший МФЦ. Вместе с заявлением потребуется предоставить:

  • свидетельство на наследство, выданное нотариусом;
  • документацию на объект недвижимости;
  • чек об оплате госпошлины за регистрацию прав на квартиру в размере 2000 рублей.

Можно ли принять наследство фактически, не обращаясь к нотариусу?

Если гражданин принял наследство, но не оформил его соответствующим образом в шестимесячный срок, он может рассчитывать на получение свидетельства наследника в дальнейшем. Для этого он должен представить специалисту неоспоримые доказательства факта принятия имущества наследодателя.

Если нотариус не подтвердил фактическое принятие наследуемых активов, наследник может обратиться в суд для получения возможности юридического оформления принятой доли. Принятие имущества должно сопровождаться принятием мер по его сохранению, управлению, несению расходов на содержание квартиры со стороны наследников.

Разъясните следующую ситуацию. Умер отец, после которого осталось имущество в виде: ½ части квартиры и автомобиля. Наследников двое: я и его жена. Хочу оформить положенную мне долю. Как будет делиться наследство?

Ответ : При отсутствии завещания наследство делится между наследниками по закону. В данной ситуации между сыном и супругой в равных долях. Но нужно изучить документы на имущество, на каких основаниях оно принадлежало умершему. Если квартира и автомобиль приобретались в браке, то жене полагается супружеская доля (половина), а остальная часть делится в порядке наследования.

А если все имущество наследодатель приобрел до брака, то и половина квартиры и транспорт является наследственной массой.

Права детей на наследство родителей

Дети являются самыми близкими родственниками своих родителей. Они отнесены к первой очереди наследников по закону. Но и сами родители зачастую заблаговременно заботятся о том, чтобы их имущество досталось только детям, поэтому и составляют завещание. Таким образом, ребенок может унаследовать имущество родителя, как по закону, так и по завещанию.

Претендовать на имущество родителя могут все дети, зачатые им при жизни и рожденные после смерти; дети, рожденные в браке и вне брака; усыновленные дети. Никто из указанных лиц не имеет преимущества друг перед другом.

Установление родства между родителем и ребенком

Родственная связь между умершим родителем и его ребенком устанавливается на основании юридических документов, таких как свидетельство о рождении или усыновлении. Исходя из этих документов, можно определить, что наследодатель и наследник приходятся друг другу родственниками. В том случае, если один из них поменял фамилию, то предъявляется свидетельство о браке или смене фамилии.

В связи с тем, что в документации часто допускаются ошибки, может случиться такое, что в свидетельстве о рождении наследника или другом документе имеется несоответствие данных (неточности в ФИО). По этой причине устанавливать родственную связь приходится в судебном порядке. Решение суда и будет тем документом, который наследник должен предоставить нотариусу в качестве подтверждения родства с наследодателем.

Какая доля полагается после смерти одного родителя

Расчет доли наследственного имущества, которая полагается ребенку, зависит от того, по какой схеме переходит наследство (по закону или завещанию).

Наследство по завещанию переходит тому наследнику, который указан в этом документе. Вполне может быть, что наследодатель не упомянул в завещании детей. Тогда им ничего не будет положено. Исключение составляют случаи, когда дети еще не достигли 18 лет. Несовершеннолетние наследники имеют право на обязательную долю имущества независимо от содержания завещания.

Наследство по закону переходит преемникам первой очереди: детям, родителям и супругу. Все они имеют равные права при наследовании. Каждому полагается одинаковая часть.

Наследство после смерти родителя, лишенного родительских прав

Немаловажный вопрос возникает в тех случаях, когда родитель был лишен прав в отношении ребенка. В соответствии со ст. 71 СК РФ имущественные права, в том числе право на наследство после лица, лишенного при жизни родительских прав, сохраняются за его ребенком.

Такая мера, как лишение прав, применяется к родителю, но ни в какой степени не должна ущемлять права детей. Дети безоговорочно относятся в первой очереди правопреемников. Поэтому, никаких проблем при наследовании по закону после смерти неблагополучного родителя не возникает.

Аналогично дети после смерти родителя, лишенного прав, могут наследовать по завещанию, если таковое было составлено в их пользу.

Расчет доли детей

Доля детей при наследовании после одного родителя рассчитывается от общего количества принадлежащего наследодателю имущества. Так, если в его личном владении находилась квартира, дача и автомобиль, то все эти объекты являются наследственным имуществом. Если наследник один, то он и унаследует перечисленные объекты единолично.

Если же наследников двое или трое, то имущество будет распределено между ними в одинаковых долях (по ½ или 1/3 соответственно).

Сложности при наследовании имущества одного родителя могут возникать, если имущество принадлежало ему на праве совместной собственности с супругом. Все то, что было приобретено за общие сбережения законных супругов, является их совместной собственностью. Это означает, что мужу и жене принадлежит изначально по половине такого имущества.

Если кто-то из них умирает первым, то наследники могут претендовать только на половину, принадлежащую наследодателю, поскольку вторая половина является собственностью живого супруга и не входит в состав наследства. Например, если в период брака был куплен земельный участок, то после смерти родителя ½ часть остается супругу, а ½ – делится между всеми наследниками.

Сроки принятия наследства родителей

Законом установлен период, когда дети должны обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии ими наследства. Это шесть месяцев с момента смерти одного из родителя. Такая процедура предусмотрена для тех лиц, кто проживал отдельно от умершего.

Если же дети проживали совместно с родителем, то придерживаться шестимесячного срока не обязательно. Считается, что они уже фактически приняли наследство, если продолжили пользоваться имуществом наследодателя, содержать его и оплачивать расходы, связанные с его эксплуатацией.

Обязательно ли вступать в права наследия

Получение наследства является личным делом каждого. Законодатель не обязывает родственников умершего принимать на себя все тяготы и заботы, связанные с имуществом покойного. Ведь принимая наследство, правопреемник еще и отвечает по всем имущественным обязательствам наследодателя. А это могут быть кредиты, ипотека и прочие долги.

Тем более, что по закону у кредиторов есть законная возможность права требования задолженности с наследников. Поэтому, прежде, чем вступать в наследственный процесс, нужно неоднократно подумать, стоит ли это делать.

Расходы при оформлении наследства родителя

Оформление наследственного имущества является платной процедурой. За получение свидетельства о праве на наследство у нотариуса оплачивается госпошлина. В соответствии в НК РФ она составляет для детей (в т.ч. и усыновленных) 0,3% от оценки имущества, но не более 100 тыс. рублей.

Точную сумму пошлины сказать невозможно, так как неизвестно какой перечень имущества переходит новому собственнику. Если это недвижимость, то для расчета платежа берется ее кадастровая стоимость. Если наследуются иное имущество (транспорт, предметы роскоши и прочее), целесообразно пригласить независимого эксперта-оценщика для определения стоимости объектов.

Кроме оплаты пошлины, наследник оплачивает нотариальные услуги: заведение наследственного дела, помощь в составлении заявлений и других документов, технические работы нотариуса. Сумма услуг определяется по договоренности, и в разных регионах РФ она может сильно отличаться. Например, в Москве это может стоить от 5000 до 10 000 рублей.